1. Множественность преступлений
Множественностью преступлений признается совершение одним лицом двух или более деяний, каждое из которых является самостоятельным преступлением и сохраняет свое юридическое значение.
Множественность преступлений — это обобщающее уголовно-правовое понятие, которое в уголовном законе не содержится. Оно разработано наукой уголовного права и используется правоприменительной практикой. Роль этого понятия состоит в том, чтобы адекватно отразить совершение одним лицом нескольких преступлений независимо от того, привлекался ли виновный к уголовной ответственности за все совершенные деяния или он уже ранее был осужден за некоторые из них. Различие ситуаций, охватываемых понятием множественности преступлений, влияет на квалификацию преступлений, индивидуализацию уголовной ответственности, назначение и исполнение наказания, уголовно-правовые последствия осуждения и отбывания наказания и т.п.
Множественность преступлений характеризуется определенными признаками:
• совершение лицом двух или более преступлений, предусмотренных одной или различными статьями или частями статьи уголовного закона;
• каждое из двух или более преступлений является самостоятельным, единичным преступлением и квалифицируется по отдельной статье (или части статьи) уголовного закона;
• за каждым из преступлений, образующих множественность, сохраняются уголовно-правовые последствия, вытекающие из факта его свершения.
Признак первый. При этом понятием М. охватываются случаи совершения как двух преступлений, так и всех последующих преступных деяний. М. преступлений исключается, если одно из двух деяний, совершенных виновным, является не преступлением, а иным правонарушением (гражданско-правовой деликт, административный, дисциплинарный проступок). Например, не образует множественности сочетание таких действий, как мелкое хулиганство (проступок) и уголовно-наказуемое хулиганство, мелкое хищение (проступок) и кража (преступление) и т.п.
Вторым признаком М. является совершение преступлений, каждое из которых характеризуется в качестве отдельного, самостоятельного единичного преступления, т. е. каждое единичное преступление всегда включает в себя признаки одного самостоятельного состава преступления. Сочетание двух или более единичных преступлений и образует множественность преступлений. При этом возможны самые различные их сочетания. Так, виновный может совершить два или более «простых» единичных преступления либо одно «простое» и наряду с ним преступление продолжаемое или длящееся, либо два составных преступления и т. д. Каждое из преступлений, образующих, множественность, может быть оконченным или неоконченным. Последовательность совершения оконченного и неоконченного преступления не имеет значения для квалификации преступлений.
2. Уголовная ответственность и ее основание
Уголовная ответственность – это осуждение лица и совершенного им общественно опасного деяния, выраженное во вступившем в законную силу обвинительном приговоре суда, связанное с неблагоприятными последствиями для лица в виде наказания или иных мер уголовно-правового характера и судимости.
Уголовная ответственность наступает со дня вступления вынесенного обвинительного приговора в законную силу и прекращается с погашением или снятием судимости.
Привлечение к уголовной ответственности осуществляется судом.
В зависимости от содержания уголовная ответственность может быть трех видов (форм):
1) уголовная ответственность, слагаемая из: осуждения в обвинительном приговоре виновного лица и им содеянного; назначения в приговоре наказания; судимости;
2) уголовная ответственность может состоять из обвинительного приговора суда и условного осуждения;
3) при освобождении от наказания несовершеннолетних в соответствии с применением принудительных мер воспитательного воздействия уголовная ответственность состоит только из факта осуждения, которое не создает судимости. Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ.
Под составом преступления понимается совокупность установленных уголовным законом объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно опасное деяние как преступление.
Состав преступления состоит из четырех элементов:
– объект преступления – то, на что направлено посягательство, ценности (блага) и общественные отношения, охраняемые уголовным законом, которым наносится или может быть причинен вред в результате преступного посягательства;
– объективная сторона – внешняя сторона преступления, выражающаяся в предусмотренном уголовным законом общественно опасном деянии (действии или бездействии), причиняющем вред объекту преступления. Помимо деяния, объективная сторона преступления включает также общественно опасные последствия и причинную связь между деянием и наступившими последствиями. Кроме того, в некоторых случаях к обязательным признакам объективной стороны относятся способ, средства, орудия, место, время и обстановка совершения преступления.
3. Состав преступления
Преступление – это виновное совершенное общественно опасное деяние, запрещенным уголовным кодексом под угрозой наказания
Признаки преступления:
• наличие деяния - поведения человека (мысли, чувства, помыслы человека не являются преступлением) в форме:
• действия, например, кража;
• или бездействия, например, неоказание помощи лицу, чья жизнь находилась в опасности;
• высокая степень общественной опасности - ключевой отличи-тельный признак (деяния, имеющие признаки преступления, но не представляющие большой общественной опасности, относят к другим видам правонарушений - например административным);
• противоправность - прямое указание данного деяния в качестве преступления в УК;
• вина - психическое отношение к содеянному, наличие всех эле-ментов состава преступления.
Элементы состава преступления
• объект - конкретные общественные отношения, охраняемые УК (они должны быть прямо указаны в УК);
• субъект - лицо, совершившее преступление
• объективная сторона - наличие самого деяния и причинно-следственной связи между самим деянием и наступившими вредными последствиями;
• субъективная сторона - психическое отношение лица к содеянному
Только наличие всех четырех элементов состава преступления (объекта, субъекта, объективной и субъективной сторон) дает возможность признать лицо виновным в совершении преступления.
Состав преступления представляет собой совокупность объективных и субъективных признаков, закреплённых в уголовном законе, которые в сумме определяют общественно опасное деяние как преступление. Признаки состава преступления закрепляются в нормах общей и особенной части уголовного права. Их можно условно разделить на четыре подсистемы: признаки объекта, субъекта, объективной и субъективной стороны преступления.
4. Объект преступления
Объектом преступления признаются общественные отношения, охраняемые уголовным законом, которым преступлением причиняется вред либо создается реальная угроза причинения вреда.
Значение объекта преступления заключается в следующем.
Во-первых, объект преступления является обязательным элементом и признаком состава преступления и в этом качестве необходим при решении вопроса о наличии или отсутствии основания уголовной ответственности. Это значит, что деяние, причиняющее ущерб какому-либо объекту, не указанному в уголовном законе или не подразумеваемому им, не является преступлением и не влечет уголовной ответственности.
Во-вторых, объект преступления напрямую влияет на характер общественной опасности деяния как его качественную сторону и в этом смысле во многом предопределяет отнесение преступления к той или иной категории. Установить объект преступления — значит определить, какому именно общественному отношению, поставленному под охрану уголовного закона, причинен (мог быть причинен) вред.
В-третьих, объект преступления позволяет отграничить его от иных правонарушений и аморальных деяний, поскольку существуют объекты исключительно уголовно-правовой охраны (например, половая неприкосновенность личности).
В-четвертых, объект преступления положен в основу законодательной группировки преступлений в Особенной части УК по разделам и главам.
Объект преступления принято делить на виды:
- общий;
- родовой;
- непосредственный.
Под общим объектом понимают всю совокупность общественных отношений, которые охраняются уголовным законом и которым может быть причинен ущерб в результате совершения преступления.
Родовой объект – это группа однотипных (однородных или близких по содержанию) общественных отношений, которые в силу этого охраняются единым комплексом взаимосвязанных уголовно-правовых норм.
Как правило, на родовой объект указывает название раздела Особенной части.
Видовой объект – часть родового объекта, объединяющая более узкие группы отношений, «отражающих один и тот же интерес участников этих отношений или же выражающих некоторые тесно взаимосвязанные интересы одного и того же объекта».
Он соотносится с родовым объектом как часть с целым, или, по-иному, как вид с родом.
5. Объективная сторона преступления
1. Объективная сторона преступления — это внешняя сторона, внешнее проявление преступного посягательства. Прежде всего, это общественно опасное и противоправное деяние (действие или бездействие), совершаемое в определенное время, определенным способом с применением конкретных орудий, средств. В объективную сторону включают и общественно опасные последствия.
Подобное определение объективной стороны вытекает из анализа ст. 14 УК, где закон в качестве основы понятия преступления называет общественно опасное деяние, т.е. деяние, которое причиняет вред общественным отношениям или создает угрозу причинения такого вреда.
Статья 14. Понятие преступления
1. Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания.
2. Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности.
Конкретное поведение человека протекает во времени и пространстве с преодолением препятствий, созданием благоприятных условий для достижения желаемого результата, с использованием для этого способов, орудий и т.п. Поэтому закон, конструируя состав, нередко называет и эти признаки.
2. Как отмечалось ранее, объективная сторона преступления характеризуется следующими признаками: общественно опасное деяние, общественно опасные последствия, причинная связь между деянием и преступными последствиями, способ совершения деяния, орудия или средства его совершения, место, время, обстановка. Перечисленные признаки объективной стороны играют различную роль в уголовном праве, имеют различное значение. Поэтому их подразделяют на обязательные и факультативные. К обязательным относят деяние, остальные - к факультативным (подробно будут рассмотрены в последующих параграфах).
6. Толкование уголовного закона
Толкование уголовного закона - это уяснение содержания закона в целях применения его в точном соответствии с волей законодателя.
Толкование уголовного закона можно подразделить на следующие виды:
- по субъекту;
- по объему;
- по способу.
1. По субъекту, различается легальное, судебное, научное (доктринальное) толкование.
Легальным называют толкование, производимое органами государственной власти, т.е. разъяснение закона осуществляется тем органом, которым он принят. В соответствии с Конституцией РФ таким органом является Государственная Дума. Следовательно, она правомочна осуществлять легальное толкование закона. Такое толкование равнозначно принятию нового закона, какую имеет толкуемый закон. Такое толкование обязательно для всех органов, учреждений, организаций и граждан.
Судебным (казуальным) именуется толкование, даваемое судом при применении нормы закона по конкретному уголовному делу. Такое толкование обязательно только по данному уголовному делу. Разновидностью такого толкования закона, даваемого в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ может служить постановление Пленума Верховного Суда № 1 от 17 января 1997 года «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм», в котором Пленум разъяснил нижестоящим судам порядок применения ст. 209 УК РФ, раскрыл понятие и признаки банды, а также дал ряд других разъяснений для правильного применения в судебно-следственной практике данной нормы1.
Такие разъяснения Пленума Верховного Суда обязательны для всех судов РФ, а также прокуроров, следственных подразделений и других органов, занимающихся расследованием уголовных дел.
Научным (или доктринальным) называется толкование, даваемое научными учреждениями, учеными-юристами, практическими работниками правоохранительных органов, имеющими определённый опыт работы по специальности. Такое толкование отражается в учебниках, комментариях, научных статьях, монографиях. Научное толкование не имеет обязательной силы, однако играет значительную роль в формировании уголовного законодательства, а также для правильного применения за-кона.
2. По объему толкования можно выделить три вида: буквальное, ограничительное и распространительное (или расширительное).
Буквальное толкование - это разъяснение закона в точном соответствии с его текстом, предполагающее совпадение содержания и смысла нормы закона с её словесным выражением.
7. Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности
Поскольку в число половых преступлений включены развратные действия в отношении малолетних, это определение нуждается в дополнении: “а также умышленные действия, направленные против нравственного и физического развития лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста”.
Видовым объектом половых преступлений являются половая неприкосновенность и половая свобода личности. Общим для всех половых преступлений является то, что их объективная сторона выражается в активных действиях, посредством которых причиняется вред либо создается угроза его причинения половым интересам личности. Все половые преступления совершаются только с прямым умыслом.
Сексуальный мотив не является их обязательным признаком, так как изнасилование возможно, например, из хулиганских побуждений, из мести, с целью добиться согласия потерпевшей на вступление в брак и пр. Субъектом половых преступлений могут быть вменяемые лица, достигшие в зависимости от состава 14, 16 или 18 лет.
По непосредственному объекту все половые преступления можно разделить на три группы:
1) изнасилование (ст. 131) и понуждение к половому сношению (ст. 133), представляющие собой посягательства на половую свободу, здоровье и честь взрослого человека;
2) изнасилование несовершеннолетних и малолетних (п. “д” ч. 2 и п. “в” ч. 3 ст. 131), половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста (ст. 134), развратные действия в отношении малолетних (ст. 135), представляющие собой посягательства на половую неприкосновенность и нормальное физическое, умственное и моральное развитие несовершеннолетних;
3) насильственные действия сексуального характера (ст. 132), понуждение к мужеложству, лесбиянству или совершению иных действий сексуального характера (ст. 133), представляющие собой посягательства на отношения, сопряженные с причинением вреда здоровью, чести и достоинству личности.
2. Изнасилование (ст. 131)
Это самое опасное и наиболее распространенное из половых преступлений. Согласно ч. 1 ст. 131 УК, изнасилование – это половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей.
8. Понятие виды преступлений против здоровья населения и общественной нравственности
Преступления против здоровья населения и общественной нравственности (гл. 25 разд. IX УК) по критерию непосредственного объекта посягательства подразделяются на три вида:
1) преступления против здоровья населения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ (ст. 228–234 УК);
2) иные преступления против здоровья населения, посягающие на санитарно-эпидемиологическую и медико-фармацевтическую безопасность населения (ст. 235–238 УК);
3) преступления против общественной нравственности, посягающие на сложившиеся отношения к культурным ценностям и живой природе (ст. 239–245 УК).
Преступления первого вида в общей структуре преступности составляют наиболее регистрируемую ее часть, в то время как преступления других видов официальной статистикой практически не учитываются. Так, из 2,89 млн зарегистрированных в 2004 г. преступлений 150,1 тыс. были связаны с незаконным оборотом наркотиков, что составляет 5,2 % от общего количества преступлений.
В соответствии с нормами Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» к наркотическим средствам и психотропным веществам (далее – наркотики) относятся вещества синтетического или естественного происхождения, препараты и природные материалы, которые включены в утвержденный постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. Указанные наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры включаются в Перечень и в зависимости от применяемых государством мер контроля вносятся в Списки I–III.
Наркотики обладают стимулирующим, депрессивным, галлюциногенным воздействием на центральную нервную систему, при систематическом употреблении развивается стойкая психическая и физическая потребность в постоянном их приеме, приводящая к физической и нравственной деградации личности.
Прекурсорами являются вещества, часто используемые при производстве, изготовлении и переработке наркотиков, перечень которых включает вещества 26 наименований (Список IV), утвержденных названным выше постановлением Правительства. Нарушение правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения прекурсоров, повлекшее их утрату, если это деяние совершено лицом, в обязанности которого входит соблюдение указанных правил, подлежит уголовному наказанию по ст. 228.1 УК.
9. Преступления против авторитета Государственного Герба РФ и Государственного флага РФ
Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации (ст. 329 УК РФ). Объектом преступления выступают общественные отношения в сфере обеспечения авторитета и достоинства российского государства в целом. Предметом преступления являются Государственный герб и Государственный флаг РФ. В качестве предмета не могут выступать гербы и флаги субъектов РФ, флаги, символы и эмблемы общественных, спортивных, военных и других организаций.
Согласно ст. 1 Федерального конституционного закона «О Государственном гербе Российской Федерации» Государственный герб РФ является официальным государственным символом РФ. Он представляет собой четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами и — над ними — одной большой короной, соединенными лентой. В правой лапе орла — скипетр; в левой — держава. На груди орла, в красном щите, — серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и попранного конем дракона.
Согласно ст. 1 Федерального конституционного закона «О Государственном флаге Российской Федерации» Государственный флаг РФ является официальным государственным символом РФ. Он представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого; средней — синего и нижней — красного цвета. Отношение ширины флага к его длине 2:3.
Объективная сторона преступления состоит в надругательстве над Государственным гербом РФ или Государственным флагом РФ и характеризуется активными действиями, свидетельствующими о неуважительном отношении к ним. Это может быть нанесение циничных надписей или рисунков, срывание флага или герба, сжигание их ит.п.
Преступление считается оконченным с момента выполнения одного из действий, свидетельствующих о надругательстве над Государственным гербом РФ или Государственным флагом РФ.
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.
Субъект преступления — физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.
Посягательство, предусмотренное cm. 329 УК, относится к категории преступлений небольшой тяжести.
10. Освобождение от наказания
Освобождение от наказания – это основанный на уголовном законе отказ государства в лице его компетентных органов (суд, Государственная Дума, Президент РФ) от назначения наказания, реального отбывания назначенного наказания или от дальнейшего отбывания частично отбытого наказания.
Освобождение от наказания необходимо отличать от близкого, но не тождественного ему института освобождения от уголовной ответственности. В отличие от освобождения от уголовной ответственности, освобождение от наказания имеет место, когда в отношении лица вступил в силу обвинительный приговор, и в связи с этим может применяться только судом после вынесения обвинительного приговора. По ряду оснований освобождение от уголовной ответственности зависит от первичности совершения лицом преступления (ст. 75, 76 УК РФ), а также от категории совершенного преступления (ст. 75, 76, 90 УК РФ), освобождение же от наказания возможно и в случае совершения лицом тяжкого и особо тяжкого преступления.
Действующее уголовное законодательство посвящает освобождению от наказания гл. 12 УК РФ, нормы которой регламентируют основания, условия и порядок применения отдельных видов освобождения от наказания. УК РФ предусматривает следующие виды освобождения от наказания:
• условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (ст. 79);
• замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 80);
• освобождение от наказания в связи с изменением обстановки (ст. 80.1);
• освобождение от наказания в связи с болезнью (ст. 81);
• отсрочка отбывания наказания (ст. 82);
• отсрочка отбывания наказания больным наркоманией (ст. 82.1);
• освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда (ст. 83).
Освобождение от наказания возможно также в порядке амнистии или помилования (ст. 84, 85 УК РФ). Кроме того, УК РФ предусматривает самостоятельный вид освобождения от наказания несовершеннолетних с применением к ним принудительных мер воспитательного воздействия либо с помещением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием (ст. 92 УК РФ)[1].
Основанием освобождения от наказания является нецелесообразность дальнейшего исполнения наказания, невозможность его исполнения и утрата осужденным общественной опасности. Применительно к конкретным видам освобождения от наказания основанием освобождения от наказания является совокупность необходимых предусмотренных соответствующей уголовно-правовой нормой условий. Освобождение от наказания допускается, когда цели наказания уже достигнуты или дальнейшее его исполнение нецелесообразно – такое освобождение является частичным и применяется по усмотрению суда (ст. 79, 80, 80.1, ч. 1, 2 ст. 81 УК РФ). Лицо может быть освобождено от наказания в случаях, когда немедленное исполнение наказания нецелесообразно в силу социального статуса и отсутствия общественной опасности лица (ст. 82, 82.1 УК РФ). Кроме того, освобождение от наказания возможно в случаях, когда применение наказания невозможно в силу объективных обстоятельств (ч. 1, 3 ст. 81, ст. 83 УК РФ).