Введение
Актуальность темы исследования. Наследование связано со сменой поколений в обществе. Это один из древнейших правовых институтов, упоминание о которых можно найти в самых первых письменных источниках: глиняных табличках Шумера, египетских иероглифах и т.д. Наследование своему появлению обязано развитию имущественных отношений в обществе, в частности, возникновением частной собственности и желанием прошлых поколений передать накопленные средства будущим. По словам Ю.К. Толстого, «зарождение и развитие наследования идут рука об руку с имущественным и социальным расслоением общества, утверждением частной собственности на средства производства, появлением особых институтов, призванных оградить существующий порядок, который устраивает тех, в чьих руках находятся рычаги власти, от возможных посягательств» .
Самые первые источники наследственного права представлены в законах стран Древнего Востока (законы Хаммурапи XVIII в. до н.э.). В основном это нормы, посвященные наследованию по закону. Возможность совершить завещание впервые была закреплена законами Солона (VI в. до н.э.). Однако, несмотря на предусмотренную законом возможность совершения завещания, была ограничена его свобода. Так, отец, имеющий детей мужского пола, несовершеннолетних детей, а также женщина и приемный сын не обладали правом завещать.
Институт наследования впервые был разделен на наследование по закону и по завещанию в законах Древнего Востока, но свое наибольшее развитие он получил в Древнем Риме. До сих пор немало современных норм берут свое начало из положений, разработанных древнеримскими юристами. Отметим, что римское право в процессе своего развития прошло несколько периодов. Это цивильное право (VI век до н.э. – середина III века до н.э); преторское законодательство (середина III века до н.э. – II век н.э.); императорское законодательство (II век н.э. – конец III века н.э.), включающее в себя кодификацию Юстиниана (528 – 534 гг. н.э.). Именно древнеримскому праву современное законодательство обязано понятием наследования как универсального правопреемства.
1 Понятие наследования в римском праве
Исторический процесс создания наследственного права в римском праве происходил в течение нескольких столетий.
Наследственный процесс невозможно представить без споров. Сегодня споры о наследстве не являются редкостью. В каждом из этих процессов было нечто особенное, определявшее дело. Через некоторое время у юристов и Римского, российского права появились преценденты, которые помогали решать вопросы, даже не рассматривая их по существу.
В Древнем Риме основным институтом наследственного права было наследование (hereditas). Наследование (hereditas) – это переход имущества умершего лица к другому лицу (лицам). С помощью этого института обеспечивалось сохранение целостности имущества умершего и переход этого имущества к правопреемнику. Этим правом обеспечивалось общее (универсальное) новое преемство после смерти лица. Универсальное правопреемство (sucessio universitas, universales) имело место, если одно лицо брало на себя имущественные права и обязанности второй (universitas). То есть, нельзя было согласиться на правопреемство лишь в правах, отказываясь от обязанностей (долгов), или возложить на одного наследника долги наследодателя, а другому – дать только права .
В развитии римского наследственного права можно проследить четыре этапа:
- наследование по jus civile;
- наследование по преторскому эдикту;
- наследование по императорскому законодательству;
- наследование в «праве Юстиниана» (собственно, уже «после римское право»).
2 Право наследования по закону
Наследование по закону наступало в случае, если умерший не оставил после себя завещания, в случае недействительности завещания или в случае отказа наследников по завещанию принять наследство. Условием открытия наследства для наследования его по закону являлось окончательное выяснение вопроса о том, что наследование по завещанию не на ступит. Поэтому наследование по закону не открывалось, пока призванный по завещанию наследник не решал, примет ли он наследство или нет. Когда выяснялось, что наследование по завещанию не наступит, то к наследству призывался ближайший наследник по закону, которым считается тот, кто оказывается на первом месте в установленном законом порядке наследников по закону в момент открытия наследства.
Если ближайший наследник по закону не примет наследства, то наследство открывалось следующему за ним по порядку наследнику по закону. Порядок, в котором должны призываться наследники по закону, был различен в разные эпохи развития римского права. Это связано с общим постепенным перестроением семьи и родства, с постепенной эволюцией от старого агнатического принципа к когнатическому .
Наследование по Законам XII таблиц. В Древнем Риме порядок наследования по закону основывался на агнатическом родстве. Завещание, хотя и возможное для составления, оформлялось редко. Законы XII таблиц определили порядок наследования следующим образом: «si intestate moritur moritur cui sum heres nee ascit, agnatus proximus familiam habeto. si agnatus nee escit, gentilies familiam habendo» – «Если кто-либо умрет без завещания и при отсутствии наследников разряда sui, пусть примет наследство ближайший агнат. Если нет и агнатов, наследство достается членам рода» (Законы XII таблиц, 5-я таблица)
3 Право наследования по завещанию
Люди всегда старались материально обеспечить своих близких на случай смерти. Так, завещанием (testamentum) в Древнем Риме признавалось формальное одностороннее гражданско-правовое распоряжение на случай смерти, которое непременно содержало назначение наследника, а также другие распоряжения (например, о завещательных отказах, освобождении рабов, опеке, погребении и др.).
Наследодатель – это лицо, имущество которого после ее смерти переходит к другому лицу или к другим лицам. Наследодателем может быть только физическое лицо независимо от возраста, пола, состояния здоровья и тому подобное.
Наследник – лицо, которое в случае смерти той или другого физического лица приобретает право получить его наследственное имущество, то есть имеет право на наследование .
Наследниками по завещанию и по закону могут быть физические лица, которые являются живыми на время открытия наследства, а также лица, которые были зачаты при жизни наследодателя и рожденные живыми после открытия наследства.
Наследование в римском праве также осуществлялось двумя путями: по завещанию и по закону.
С появлением наследования по завещанию возникает потребность установить соотношение закона и завещания как оснований наследования. Наследование по закону основалось, если наследодатель не оставлял завещание, отказывался от него или же последнее признавалось недействительным. Наследование по завещанию осуществлялось, если наследодатель оставлял завещание, в котором был четко указан наследник и долю, которую он имеет получать.
4 Принятие наследства, способы и последствия принятия наследства
В римском частном праве необходимым условием возникновения правоотношений наследования было открытие наследия (delatiohereditatis). Моментом открытия наследств считался момент смерти наследодателя. Наследие открывалось не всем лицам, а только тем, которые совершили соответствующие действия для принятия наследия (aditiohereditatis). Наследник должен был выразить свою волю относительно наследства (принятие или отказ).
Правом на наследство можно было уступить в пользу другого лица в форме уступки перед магистратом – in iure cessio hereditatis (Gai. 2.34-37).
Особенностью такой уступки было то, что, во-первых, ее можно было осуществить только после принятия наследства уступающим лицом, а во-вторых, за уступкой переходили только вещи, имущество, обязанности оставались у наследника. Законодатель определял условия, при которых лицо может быть отстранено от права на наследование. Не имели права на наследование ни за закону, ни по завещанию лица, которые умышленно лишили жизнь наследодателя или кого-либо из возможных наследств- или покушались на их жизнь, кроме случая, когда наследодатель назначил такое лицо своим наследодателем по завещанию, зная об этом. Также не имели права на наследование по завещанию лица, которые умышленно препятствовали наследодателю составить завещание, внести к нему изменения или отменить, и этим способствовали возникновению права на наследование у них или у других или увеличению их доли в наследство .
Преторский эдикт (Edictum perpetuum) как результат кодификации преторского эдикта ввел норму призывания к наследованию и когнатам. В свою очередь, замена агнатических основ когнатическими также отразилась на принципе преемственности: изменился состав и количество классов-наследников по закону, не принимался во внимание пол наследников.
Заключение
Наследственное право в системе римского частного права является одним из важнейших институтов и занимает промежуточное место между вещественным и обязательственным правом. С одной стороны, после смерти определенного лица чаще всего остается имущество, основу которого составляют право собственности и другие вещные права. Они и являются объектом перехода за наследием после смерти их владельца. С другой стороны, наследование – один из способов приобретения имущественных прав, сближающий его с обязательственным правом.
В первом пункте были сделаны следующие выводы. Основным институтом наследственного права является наследование (hereditas). Наследование (hereditas) – это переход имущества умершего лица к другому лицу (лицам). С помощью этого института обеспечивается сохранения в целостности имущества умершего и переход этого имущества к правопреемнику. Этим самым наследственным правом обеспечивается общее (универсальное) имущественное преемство после смерти лица. Универсальное правопреемство (sucessio universitas, universales) имеет место в случае, если одно лицо берет на себя имущественные права и обязанности второй как одно юридическое целое (universitas).
Во втором пункте рассмотрено наследование по закону. Наследование по закону имело место в случае, если завещание не было составлено определенным лицом или было признано недействительным, или наследник по завещанию не принял наследство. Характерной особенностью римского наследственного права была недопустимость сочетания этих двух оснований наследования (завещания и закона) в одном и том же случае, то есть было недопустимым, чтобы одна часть наследства перешла к наследнику по завещанию, а другая часть этого же наследства – к наследникам по закону.